Мониторинг наиболее интересных для отрасли судебных решений за 3 квартал 2024 года
Обзор судебных решений и решений Верховного Суда Российской Федерации на 14.08.2024г
1. Определение ВС РФ от 04.04.2024 № 305-ЭС23-26201 по делу № А40-236292/2022
ВС разъяснил, изменится ли цена договора, если услуги по нему станут облагаться НДС.
Если совершаемые между участниками оборота операции становятся облагаемыми вследствие изменения законодательства, то по общему правилу цена, по которой оплачивается исполнение договора, не включавшая в себя НДС, должна быть увеличена на сумму налога в силу закона.
Подрядчик применяет УСН. На какую сумму он вправе рассчитывать при исполнении контракта, если в цене заложен НДС?
В контракте содержалось условие о твёрдой цене и включении в неё НДС, а также оговорка о том, что если контракт заключается с лицом, не являющимся плательщиком НДС, то его цена данным налогом не облагается.
Подрядчик, применяющий УСН, исполнил контракт. Стороны подписали акты КС-2 на сумму, уменьшенную на размер НДС. Оплату заказчик произвёл согласно указанным актам.
Подрядчик обратился с иском о взыскании с заказчика суммы, недостающей до твёрдой цены контракта. Он указал, что объём работ по контракту полностью соответствует объёму фактически выполненных работ, указанному в КС-2. Значит, у заказчика возникла обязанность по уплате твёрдой согласованной цены контракта.
Суды трёх инстанций в иске отказали.
Тот факт, что в актах о приёмке указана сумма, уменьшенная на размер НДС, свидетельствует о том, что подрядчик, применяющий упрощённую систему налогообложения, не понёс затрат на оплату «входящего» НДС в размере, предусмотренном сметой.
Отклонён довод подрядчика о том, что отсутствие у него затрат на уплату НДС при исполнении контракта само по себе не является основанием для изменения согласованной цены работ в сторону уменьшения. Взыскиваемая сумма не может толковаться и как прибыль подрядчика.
Оплате подлежит фактически выполненный объём работ, отражённый в первичных учётных документах (КС-2). Доказательств выполнения работ и их сдачи заказчику на всю сумму подрядчик не представил.
Часть спорной суммы подрядчик мог бы взыскать в счёт компенсации НДС на материалы или строительные механизмы. Но такие затраты он также документально не подтвердил.
При указанных обстоятельствах исковые требования не считаются обоснованными.
ВС РФ не стал пересматривать дело.
2 Определение ВС РФ от 16.05.2024 № 308-ЭС24-594 по делу № А32-38598/2020
Один только факт самовольного подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения не является основанием для применения расчетного способа определения объема холодной воды и сточных вод.
Водоканал (истец) провёл проверку сетей водоснабжения и водоотведения и установил факт самовольного подключения и пользования системами водоснабжения и водоотведения.
Указанное обстоятельство стало основанием для применения расчётного способа определения объёма сточных вод с использованием метода пропускной способности канализационных сетей и последующего обращения водоканала в суд.
Водоканал обратился в суд с иском о взыскании с потребителя (ответчик) стоимости услуги по водоотведению.
Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили требования водоканала.
Верховный Суд РФ направил дело на новое рассмотрение, в связи со следующим:
Водоканал не обосновал отказ от применения показаний водомера при определении объёма сточных вод, отводимых от объектов ответчика после проведения обследования сетей, у судов не было оснований для взыскания с последнего стоимости водоотведения в соответствии с пунктом 24 Правил коммерческого учета воды1
В соответствии с подпунктом «а» пункта 14, подпунктом «а» пункта 22 Правил коммерческого учета воды для этого необходимо отсутствие прибора учета.
Поскольку расчетный способ в действующем законодательстве о водоснабжении и водоотведении противопоставляется определению соответствующего объема на основании показаний прибора учета, водоканалу следовало доказать, что в период после заключения договора на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод с потребителем и вплоть до проведения обследования сетей водоснабжения потребителя при определении объема водоотведения не применялись показания прибора учета.
3 Определение Верховного Суда РФ от 29.05.2024 № 305-ЭС24-351 по делу № А41-11986/2023
ВС РФ рассмотрела спор между ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» и ООО «Санрайз Групп» (потребитель), который касался взыскания долга, образовавшегося в связи с якобы безучетным потреблением энергии.
При проведении теплоснабжающей организацией осмотра узла учета в ИТП нежилого здания потребителя выявлены неопломбированные водопроводные краны, установленные до прибора учета на подающем сетевом трубопроводе, через которые может осуществляться безучетное потребление (разбор) теплоносителя на собственные нужды.
В связи с этим теплоснабжающая организация доначислила потребителю стоимость объема теплоносителя, рассчитанного методом учета пропускной способности. Но потребитель от оплаты отказался, в связи с чем теплоснабжающая организация обратилась за взысканием в арбитражный суд.
Суды 3-х инстанций встали на сторону истца. Потребитель с решениями судов не согласился и оспорил их в ВС РФ.
Заявитель настаивал на том, что согласно кассационной практике ВС РФ ресурсоснабжающая организация, ссылающаяся в обоснование требования об оплате неучтенного ресурса на отсутствие пломбы, обязана доказать, что пломба была ею своевременно установлена. Также потребитель ссылался на ранее составленные акты проверки и допуска узла учета к эксплуатации, в которых не содержится ни указание на опломбирование кранов, ни указание на ненадлежащее место их установки в ИТП ответчика.
ВС РФ заинтересовался доводами потребителя и отказал теплоснабжающей организации в иске.
Основные выводы судебной коллегии
1. Истец, ссылавшийся на наличие оснований для применения расчетного способа определения количества тепловой энергии, потребленной ответчиком, обязан был в силу части 1 статьи 65 АПК РФ доказать, что смонтированный в ИТП ответчика фильтр грубой очистки (грязевик) до проведения проверки 12.08.2022 не имел спускных устройств в верхней и нижней крышках либо эти устройства были истцом в установленном порядке опломбированы в целях недопущения отбора теплоносителя до прибора учета. Между тем, в обоснование иска представлен только акт обследования от 30.08.2022, в соответствии с которым «выявлены неопломбированные водопроводные краны», установленные «на грязевике, до прибора учета».
2. В возражениях против иска ответчик, в числе прочего, указал, что установленный в его ИТП грязевик имел в верхней и нижней частях патрубки, соответственно для выпуска воздуха и слива шлама, снабженные шаровыми кранами, которые истцом при допуске узла учета в эксплуатацию не опломбировались. При этом в обоснование этих возражений ответчик ссылался на проектную документацию ИТП, а также представил заключение технического специалиста, ходатайствовал о назначении экспертизы с постановкой перед экспертом вопросов о том, являются ли краны, установленные в верхней и нижней частях грязевика единым конструктивным целым с грязевиком или имеют признаки самовольного вмонтирования (врезки) в грязевик, а также о функциональном предназначении названных кранов.
3. Ответчиком в материалы дела представлены копии актов допуска узла учета в эксплуатацию, подписанные истцом в 2016-2020 годах без каких-либо замечаний, касающихся возможности потребления тепловой энергии в обход узла учета, а также копия акта о готовности теплового пункта к эксплуатации от 12.10.2021, содержащего отметку о наличии грязевиков в составе теплового оборудования, в котором отсутствуют указания на ненадлежащее место установки грязевика и на несоответствие оборудования ИТП ответчика проектной документации либо иным нормативным требованиям.
4. Истец не обосновал свое требование наличием обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает применение расчетного способа определения объема потребленной тепловой энергии, а у судов не имелось оснований для удовлетворения иска.
4 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2024) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.05.2024)
Вопросам энергетики в обзоре посвящено два дела:
Пункт 10. Если один из собственников жилого помещения, находящегося в общей собственности без определения долей, оплатил выставленный управляющей организацией единый платежный документ на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, эта обязанность считается исполненной собственниками солидарно в равных долях, если иное не предусмотрено соглашением между ними. В этом случае заявителю не может быть отказано в реализации права на получение меры социальной поддержки в виде субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по причине отсутствия у него документа, подтверждающего размер вносимой каждым из собственников этого жилого помещения платы за жилое помещение и коммунальные услуги (определение № 5-КГ23-24-К2).
Пункт 16. Изменение собственника участка линии, примыкающей к сетям владельца объектов электросетевого хозяйства, которые входят в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, не освобождает организацию по управлению этой сетью от исполнения договора о порядке использования таких объектов (определение № 305-ЭС22-28561).
5 Определение ВС РФ от 13.06.2024 по делу № А56-131750/2022
Заказчик необоснованно отказался от исполнения контракта. Впоследствии суд признал такой отказ недействительным.
Поставщик потребовал возмещения убытков в виде расходов на приобретение банковской гарантии в обеспечение исполнения контракта, расходов на покупку товаров, а также упущенной выгоды. Её он рассчитал, как разницу между ценой приобретения товаров для заказчика и ценой контракта.
Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили и взыскали с заказчика убытки в полном объёме. Кассация исправила ошибку нижестоящих судов.
На законодательном уровне ответственность субъекта–государственного (муниципального) заказчика ограничена возмещением реального ущерба, причинённого исполнителю контракта (п.23 ст.95 Закона № 44-ФЗ). Поэтому о взыскании упущенной выгоды не может быть и речи.
К реальному ущербу суд отнёс расходы на оплату банковской комиссии за выдачу гарантии, а также фактические затраты на покупку товаров для заказчика.
ВС РФ не стал пересматривать дело.
Таким образом, независимо от причин расторжения контракта заказчиком, взыскать с него неполученную прибыль не получится.
6 Постановление Конституционного Суда РФ от 20.06.2024 №31-П по делу о проверке конституционности ст. 183 АПК по запросу Верховного Суда
Заявление об индексации присужденной судом денежных сумм должно быть подано в течение одного года со дня исполнения должником судебного акта
В августе 2010 года АС Пермского края удовлетворил иск энергосбытовой организации к потребителю о взыскании долга за электрическую энергию в сумме 1,9 млн руб. В мае 2011 года долг был погашен, а в ноябре 2022 года энергосбытовая компания взыскала с клиента еще около 150 тыс. руб. – индексацию присужденных сумм за длительное неисполнение судебного решения. Верховный Суд приостановил производство по этому делу, усмотрев неопределенность в применении допустимого срока для обращения взыскателя с требованием индексации ранее присужденных судом и перечисленных должником денежных средств.
Позиция Конституционного Суда РФ
Закон не содержит указания на срок для обращения взыскателя с заявлением об индексации в случае неисполнения судебного акта, что указывает на пробел в процессуально-правовом регулировании. Данные сроки не установлены ни в гражданско-процессуальном, ни в административно-процессуальном законодательстве. Оспариваемая норма не соответствует Конституции, позволяя произвольно определять срок для обращения взыскателя или должника в суд с заявлением об индексации присужденных денежных сумм. Законодателю необходимо принять меры для устранения неопределенности содержания данной нормы. До тех пор взыскатель или должник вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением об индексации присужденных денежных сумм в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта. По заявлению взыскателя или должника этот срок может быть восстановлен судом, если он был пропущен по уважительным причинам.
7 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 27.04.2024 № Ф10-1222/2024 по делу № А83-13226/2023
Определение размера подлежащей взысканию неустойки сопряжено с оценкой обстоятельств дела и представленных участниками спора доказательств, со значимыми в силу материального права категориями (разумность и соразмерность), обусловлено поиском необходимого баланса прав и законных интересов кредитора и должника.
Суть требования. о взыскании неустойки по договору подряда.
Решение суда: требование удовлетворено.
Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.
В соответствии с п. 77 Постановления Пленума № 7 снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (п. п. 1 и 2 ст. 333 ГК РФ).
8 Постановление АС Северо-Западного округа от 23.05.2024 по делу А56-127278/2022
Оценивая решение собрания собственников помещений в МКД о переходе на прямые договоры необходимо определить – являются ли корпуса жилого дома отдельными МКД или частями одного дома.
Управляющая компания провела собрание собственников помещений в МКД, который состоял из нескольких корпусов и оформила переход одним протоколом, хотя по факту это было несколько корпусов одного МКД, каждый из которых имел отдельный кадастровый номер.
РСО (истец) обратилась в суд с иском о взыскании с управляющей компании долга за энергоресурс, поскольку отказалась признать переход на прямые договоры состоявшимся. Истец полагал, что в каждом отдельном корпусе необходимо проводить отдельное собрание собственников.
Управляющая компания настаивала на переходе потребителей на прямые договоры и ограничении обязательств управляющей компании перед теплоснабжающей организацией только тепловой энергией на общедомовые нужды, а из расчёта, который представила теплоснабжающая организация невозможно разграничить объём обязательств на индивидуальное потребление и общедомовые нужды.
Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования теплоснабжающей организации в полном объёме.
Суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение, указав что для правильного рассмотрения дела и определения объёма обязательств управляющей компании по договору необходимо установить являются ли корпусы МКД частями единого здания или тремя отдельными МКД.
9 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 16.05.2024 № Ф06-3588/2024 по делу № А65-26555/2023
На основании Порядка № 230-п почтальон должен предпринять однократную попытку вручения адресату регистрируемого почтового отправления, а при невозможности такого вручения - опустить в его почтовый абонентский ящик соответствующее извещение, после чего контролирующее лицо на основании отчета почтальона по результатам доставки вносит сведения в информационную систему
Суть требования: подана жалоба.
Решение суда: жалоба возвращена в связи с пропуском срока на ее подачу и отказом в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока.
Обоснование суда: после принятия отчета почтальона контролирующее лицо на основании накладных поименных ф. 16-дп с отметками почтальона о причинах невручения, извещений ф. 22 (ф. 22-о, ф. 22/119, бланков ф. Е1-в «Подтверждение получения») на врученные регистрируемые почтовые отправления вносит информацию в информационную систему о результатах доставки. Информация о результатах доставки должна быть внесена в информационную систему в день принятия отчета от почтальона (пункт 10.7.16 Порядка № 230-п).
Следовательно, на основании Порядка № 230-п почтальон должен предпринять однократную попытку вручения адресату регистрируемого почтового отправления, а при невозможности такого вручения - опустить в его почтовый абонентский ящиксоответствующее извещение, после чего контролирующее лицо на основании отчета почтальона по результатам доставки вносит сведения в информационную систему.
Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 № 9502/10, если при допущенных органом связи нарушениях правил оказания услуг почтовой связи, судебное извещение не было получено стороной по делу по независящим от нее причинам, она не может считаться надлежаще извещенной.
10. Определение ВС ПФ № 305-ЭС24-5098 от 18.07.2024
Верховный Суд указал на безоговорочную обязанность банка в исполнении судебных решений о взыскании со счетов.
Экономическая коллегия Верховного Суда РФ рассмотрела кассационную жалобу ООО УК на постановление окружного суда по делу о незаконности бездействия банка в связи с неисполнением судебного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника.
В декабре 2022 года судебным приказом с должника ООО «***» в пользу ООО УК взыскана задолженность 70 тыс. рублей на основании договора. Для исполнения приказа было принято постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счету должника в ПАО Банк «ФК Открытие».
Банк сформировал поручение к счету должника, но по причине недостатка средств на нем поручение поступило в очередь неисполненных и попало в 4 группу очередности. В это время от Банка России поступила информация, что ООО «***» отнесено к группе высокого риска в соответствии с пунктом 5 статьи 77 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и банк исполнение взыскания приостановил.
УК «***» обратилась в суд, считая, что бездействие банка не имело под собой оснований. Суд, а также апелляционная инстанция, со ссылкой на положения Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» пришли к выводу, что банк должен был осуществить взыскание средств. Положения Федерального закона № 115-ФЗ, суды в данном случае признали, не распространяющиеся при исполнении судебных решений.
Окружная инстанция пришла к иным выводам, подтверждая обязанность банка действовать в рамках Федерального закона № 115-ФЗ, тем самым, не увидев в действиях банка признаков незаконности. Суд округа уточнил, что при действии положений указанного закона списать средства со счета должника по судебному приказу возможно только в случае исключения организации из ЕГРЮЛ.
Экономическая коллегия Верховного Суда РФ обратила внимание нижестоящих инстанций на статью 7 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ» и часть 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса РФ, на основании которых судебные постановления, вступившие в силу, обязательны к исполнению на территории страны. На своевременное исполнение принятых судебных решений также неоднократно обращал внимание Конституционный суд РФ, относя этот аспект к важнейшему принципу судебной защиты.
Банк при получении исполнительного документа или постановления судебного пристава о взыскании должен незамедлительно исполнить его требования. Максимальная задержка с исполнением может составлять до семи дней при наличии у банка оснований считать поступивший документ подложным и предоставляется для проверки документа.
Таким образом, бездействие банка в данной ситуации незаконно. Решение окружного суда по делу № А40-76579/2023 Верховный Суд определил отменить, решения суда первой и апелляционной инстанций – оставить в силе.
11 Определение ВС РФ № 309-ЭС23-17903 от 2 августа 2024 г.
Проигравшая сторона спора исполнила решение суда спустя девять месяцев после вынесения решения. Через 11 лет кредитор обратился за индексацией присужденных сумм, и суды пошли ему навстречу. Но ВС, после обращения с запросом в КС, решил, что оснований для этого не было.
В 2010 году «Пермская энергосбытовая компания» взыскала с «Добрянских городских коммунальных электрических сетей» (после смены наименования — «Энерго-Альянс») долг за электроэнергию. Проигравшая сторона спора исполнила решение в мае 2011-го, а спустя 11 лет, в ноябре 2022-го, энергосбытовая компания обратилась в суд с заявлением об индексации присужденной суммы, и рассчитала ее с даты объявления резолютивной части решения (25 августа 2010-го) до момента исполнения акта (17 мая 2011-го).
«Энерго-Альянс» настаивал, что «Пермская энергосбытовая компания» уже пропустила срок исковой давности. Но три инстанции посчитали, что требование об индексации не исковое, а потому к нему не применяются положения ГК об исковой давности.
«Энерго-Альянс» обратился в Верховный суд (дело № А50-10315/2010). Дело было передано в экономколлегию, которая приостановила производство по нему и направила запрос в КС.
ПРАКТИКА
ВС посчитал сроки индексации
В 2021 году суд уже признавал ст. 183 АПК («Индексация присужденных денежных сумм») неконституционной и подтвердил, что суды обязаны по требованию взыскателя индексировать ранее присуженную ему сумму. КС обязал законодателя внести изменения в АПК (подробнее — «КС обязал арбитражные суды индексировать долги»). В июне 2022-го Госдума приняла закон об уточнении индексации присужденных сумм. Законодатель определил, что присужденные суммы индексируются со дня вынесения решения суда. Если же им предусмотрена выплата присужденной суммы в предстоящем периоде, то выплата индексируется с момента, когда ее должны произвести.
В деле «Энерго-Альянса» КС постановил: взыскатель должен обращаться в суд с заявлением об индексации присужденных сумм в срок, не превышающий одного года со дня исполнения судебного решения (постановление № 31-П). КС отметил, что индексация присужденных сумм — это компенсация взыскателю за потери при исполнении судебного акта вследствие инфляции. При этом в законе нет указано, в какой срок можно обратиться в суд с заявлением. Суды трактуют пробел в законе произвольно. Одни считают, что срок вообще не ограничен, другие — что истекает спустя три года после принудительного исполнения решения, применяя сроки исковой давности.
КС же решил, что нарушение принципа правовой определенности в этом вопросе нарушает баланс интересов должника и взыскателя, и поручил законодателю устранить пробел в законе. До принятия поправок обращаться в суд с просьбой об индексации можно в срок, не превышающий одного года со дня исполнения судебного решения. Срок могут восстановить, но только если он пропущен по уважительным причинам.
После возобновления производства по делу экономколлегия отменила решения нижестоящих судов и отказала в удовлетворении заявления об индексации.
12.Определение ВС РФ от 07.08.2024 № 306-ЭС24-13735 по делу № А49-8068/2023
Включение подрядчика в РНП за недочеты в техническом задании
Верховный суд РФ согласился с нижестоящими судами в том, что если после подписания госконтракта на выполнение подрядных работ Подрядчик выявил недочеты в Техническом задании и смете, в т.ч. отсутствие ряда необходимых для выполнения контракта работ, и сообщил об этом Заказчику и Заказчик предложил альтернативные способы исполнения контракта с учетом данных обстоятельств, но Подрядчик не согласился и принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, то информация о таком Подрядчике подлежит включения в РНП, т.к. Подрядчик не приступил к исполнению контракта и не выполнению ни одного вида работ, которые мог выполнить без внесения изменений в смету.
ВЫВОД: если подрядчик увидел недочеты в смете после заключения госконтракта, то он обязан выполнить те работы, которые не требуют пересмотра сметы и после этого приостановить работы для внесения изменений по оставшимся видам работ, согласования их с Заказчиком и оформления дополнительного соглашения на увеличение объемов работ и цены контракта, в ином случае Подрядчика включат в РНП.
13.Определение Верховного Суда РФ от 4 марта 2024 г. № 4–КГ23–92–К1
Разрешая спор о законности увольнения за прогул, суды трех инстанций посчитали, что:
● работодатель нарушил процедуру привлечения работника к дисциплинарной ответственности (так как не представлены доказательства того, что до издания приказа от 6 июня были затребованы объяснения по факту отсутствия на рабочем месте в период с 11 мая по 6 июня и не представлен акт о невозможности получения объяснений);
● при наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения за прогул не учитывались тяжесть вменяемого дисциплинарного проступка.
Суды признали незаконным увольнение за прогул и восстановили работника на работе.
Верховный Суд с такой позицией не согласился и отправил дело на пересмотр. Судьи ВС РФ напомнили о том, что:
● работодатель вправе требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ. Этому праву работодателя корреспондирует обязанность каждого работника добросовестно исполнять свои трудовые обязанности и соблюдать трудовую дисциплину;
● должен соблюдаться общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом, в том числе и со стороны работников.
Вывод судов о несоблюдении порядка применения дисциплинарного взыскания противоречит установленным судами фактическим обстоятельствам, из которых следует, что работник длительное время уклонялся от получения уведомлений работодателя о необходимости дать объяснения по поводу своего отсутствия на рабочем месте в период с 4 мая по 6 июня 2022 г., работодателем в этой ситуации были предприняты исчерпывающие действия вплоть до даты увольнения по выяснению причин отсутствия работника на рабочем месте, определению его местонахождения и вручению ему уведомлений о необходимости предоставления объяснений причин отсутствия на работе.
Уклонение работника от получения уведомлений работодателя о необходимости дать объяснения и от любых контактов с работодателем не могло являться препятствием для привлечения его к дисциплинарной ответственности в виде увольнения за прогул при наличии акта работодателя о невозможности вручения работнику уведомления о даче письменных объяснений и иных документов, подтверждающих совершение дисциплинарного проступка.
Увольнение за прогул произведено с учетом соразмерности применяемого вида дисциплинарной ответственности совершенному проступку. Отсутствие на работе длительное время по причине прогула, являющегося грубым нарушением трудовых обязанностей, неинформирование работодателя о причинах отсутствия (в период с 4 мая по 6 июня 2022 г.) повлекло негативные последствия для организации, в том числе в виде дополнительной нагрузки на иных работников.
14.Постановление ВС РФ от 10.06.2024 № 32-АД24-9-К1
За нарушение сроков сдачи отчетов ЕФС-1 отвечает руководитель учреждения
Непредставление в установленный срок в органы Социальный Фонд России сведений индивидуального (персонифицированного) учета грозит должностным лицам организаций – страхователям штрафом от 300 до 500 руб.
В суд обратился директор автономного учреждения, не согласный с выписанным ему штрафом за несвоевременное представление сведений ЕФС-1. Он пытался переложить ответственность на главного бухгалтера, поскольку на того возложена обязанность по представлению в территориальный орган фонда сведений и документов, необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета.
Разбирательство было долгим и дошло до ВС РФ.
Суд пришел к выводу, что штраф за непредставление в срок в Социальный фонд отчета по форме ЕФС-1 должен платить директор организации, а не главный бухгалтер. Именно директор, осуществляющий функции исполнительного органа и имеющий право без доверенности действовать от имени учреждения, является должностным лицом, ответственным за представление в территориальные органы СФР указанных сведений и документов.
Наличие в учреждении главного бухгалтера, выполняющего формирование и представление отчетности в форме СЗВ-М и ЕФС-1, не снимает с руководителя учреждения обязанности по контролю исполнения и персональной ответственности за допущенные учреждением нарушения в указанной сфере – отметили судьи ВС РФ
15 Определение ВС РФ от 26.08.2024 № 307-ЭС24-11064 по делу № А56-37391/2023
Госзаказчик без оснований отклонил заявку – суд не взыскал с него затраты на получение гарантии
Заявку участника отклонили из-за того, что он представил неверную гарантию для обеспечения заявки. Позже отклонение признали неправомерным.
Участник обратился в суд, чтобы взыскать с заказчика комиссию за получение гарантии. ВС РФ поддержал кассацию, которая в иске отказала:
● обеспечение заявки – часть стадии заключения контракта. Участник сам выбрал независимую гарантию как способ обеспечения;
● расходы на получение гарантии – предпринимательский риск участника, который связан с желанием участвовать в закупке. Эти расходы нельзя считать убытками, поскольку они возникли из-за требования закона обеспечить заявку.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 308-ЭС24-5438 от 02.05.2024 Дело № А53-45859/2022
Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, руководствуясь положениями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 255, установив, что общество использует объект, оказывающий НВОС, который относится к I категории, и в установленном порядке не выполнило план по снижению сбросов загрязняющих веществ в водный объект, суды пришли к выводу о наличии оснований для доначисления платы за НВОС с применением коэффициента 100 и удовлетворили иск.
16 Постановление КС РФ от 18.07.2024 N 39-П
КС РФ: в ряде случаев можно уплатить штраф со скидкой 50%, даже если нарушение выявила прокуратура
Если несоблюдение обязательных требований выявили при прокурорской проверке, нарушитель или другое лицо вправе уплатить лишь половину штрафа. Для этого нужно выполнить ряд условий КоАП РФ. Одно из них – деньги надо перевести не позже 20 календарных дней с даты, когда вынесли постановление о наказании.
Такую возможность предусмотрел КС РФ, который постановил закрепить ее в КоАП РФ и посоветовал подумать над распространением льготы на другие случаи, когда нарушения обязательных требований выявляет государство. Речь идет о надзорных мероприятиях не по Закону о прокуратуре, Закону о госконтроле или Закону о защите прав юрлиц и ИП.
Ранее во многих ситуациях суды ограниченно толковали норму о данной льготе. Они считали, что ее нельзя применять, если нарушение зафиксировали в рамках прокурорского надзора.